Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.08.2019, 11:03 | #681 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Передача реконструированной недвижимости в уставный капитал: новое слово в учёте?
Развернуть для просмотраПо мнению Минфина России, при передаче в качестве взноса в уставный капитал реконструированных объектов недвижимости, с момента ввода которых в эксплуатацию прошло более 15 лет, суммы НДС, принятые к вычету при проведении реконструкции, подлежат восстановлению в течение десяти лет начиная с года, в котором производится начисление амортизации с измененной первоначальной стоимости.
Письмо Минфина России от 05.07.2019 № 03-07-10/49600 вызвало у нас недоумение. Ситуация такая. Компания передаёт в уставный капитал недвижимость, которая находилась у неё в эксплуатации более 15 лет и которая была компанией реконструирована. Как следует восстановить входной НДС? И вот что нам ответили чиновники. В случаях, поименованных в п. 3 ст. 170 НК РФ и ст. 171.1 НК РФ, суммы НДС, принятые к вычету по основным средствам, подлежат восстановлению. В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, принятые к вычету по основным средствам, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае их передачи в качестве вклада в уставный капитал. При этом в отношении основных средств восстановлению подлежат суммы НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. В ст. 171.1 НК РФ установлен особый порядок восстановления сумм НДС, принятых налогоплательщиком к вычету по недвижимому имуществу, в том числе при проведении подрядчиками капитального строительства, модернизации (реконструкции) объектов недвижимости. В п. 3 ст. 171.1 НК РФ установлена обязанность налогоплательщиков восстановить суммы НДС, принятые ими к вычету при проведении подрядчиками, в частности, реконструкции недвижимости, в случае дальнейшего использования этих объектов в операциях, не облагаемых НДС. Исключением являются объекты, которые или полностью самортизированы, или с момента ввода которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика прошло не менее 15 лет. Таким образом, если налогоплательщиком суммы НДС по передаваемым в качестве вклада в уставный капитал основным средствам, в том числе недвижимости, к вычету не принимались, то оснований для восстановления сумм НДС не имеется. Что касается восстановления НДС в отношении реконструированных объектов недвижимости. В соответствии с п. 6 (а не п. 3!) ст. 171.1 НК РФ в случае, если проведена реконструкция основного средства, (в том числе за пределами 15 лет), приводящая к изменению его первоначальной стоимости, то суммы НДС по СМР, а также по товарам, работам, услугам, приобретённым для выполнения этих СМР, принятые к вычету, подлежат восстановлению в случае если данные объекты в дальнейшем используются для операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ. Опускаем пересказ технических деталей восстановления входного НДС, относящегося к реконструкции, и переходим к главному выводу. (Цитируем полностью). При передаче в качестве взноса в уставный капитал хозяйственного общества модернизированных или реконструированных объектов недвижимости, с момента ввода которых в эксплуатацию у налогоплательщика прошло более 15 лет, суммы НДС, принятые к вычету при проведении модернизации или реконструкции, подлежат восстановлению в течение десяти лет начиная с года, в котором на основании п. 4 ст. 259 НК РФ производится начисление амортизации с изменённой первоначальной стоимости объектов основных средств. А теперь обратим ваше внимание на то, что положения ст. 171.1 НК РФ относятся к п. 2 ст. 170 НК РФ, а не пп.1 п. 3 ст. 170 НК РФ! В чём разница? Она принципиальна. В первом случае объект остаётся в пользовании налогоплательщика, а во втором он передаётся в другую организацию! Поэтому применить к переданному объекту положения ст. 171.1 НК РФ невозможно в принципе. Поэтому при передаче недвижимости в уставный капитал сумма восстанавливаемого НДС должна определяться исходя из остаточной стоимости объекта, включая и затраты на его модернизацию или реконструкцию. Как и прописано в пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ. Или что-то изменилось в учёте? Письмо Минфина России от 05.07.2019 № 03-07-10/49600 [свернуть] |
04.08.2019, 11:33 | #682 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Авансовый отчёт в валюте: дата конвертации
Развернуть для просмотраПри отсутствии подтверждения курса конвертации рублей в иностранную валюту пересчёт суммы в иностранной валюте производится по официальному курс Банка России на дату выдачи подотчётных сумм.
Когда работник отправляется в зарубежную командировку, то очень часто компания выдаёт ему аванс в российских рублях. А озаботиться обменом валюты сотрудник должен сам. Не менее часто такие сотрудники не приносят первичный документ об обмене валюты (забыл, потерял и так далее). По какому курсу пересчитывать командировочные расходы? Ответ на этот вопрос содержит письмо Минфина России от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49809. Налогоплательщик в вопросе предлагает сразу два возможных варианта: или на дату выдачи аванса под отчёт работнику – есть письма Минфина России от 03.09.2015 № 03-03-07/50836 и от 21.01.2016 № 03-03-06/1/2059; или на дату утверждения авансового отчёта - ПБУ 3/2006 Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н, и п. 7 ст. 272 НК РФ. Какой из них правильный? Любопытно, что налогоплательщик не упомянул письмо Минфина России от 31.03.2011 № 03-03-06/1/193. Там чиновники решили, что расходы компании на командировочные расходы следует определять исходя из истраченной суммы валюты согласно первичным документам по курсу обмена. Курс обмена определяется по справке о покупке командированным лицом иностранной валюты. Если же сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с отсутствием такого первичного документа, то сумма подлежащих возмещению работодателем расходов работника, связанная с командировкой, должна определяться суммой в иностранной валюте по первичным документам, подтверждающим расходы. Тогда, согласно пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ, сумма расходов в рублях, признаваемая в налоговых расходах компании, определяется путём пересчета суммы в иностранной валюте на дату признания расходов, то есть на дату утверждения авансового отчёта. А потом чиновники передумали, и появилось письмо Минфина России от 03.09.2015 № 03-03-07/50836. Если командированный сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту, то сумму расходов в валюте можно сопоставить с подотчётной суммой в рублях, выданной авансом. В соответствии с п. 10 ст. 272 НК РФ в случае перечисления аванса на оплату расходов в валюте такие расходы пересчитываются по официальному курсу, установленному Банком России на дату перечисления аванса. Следовательно, в рассматриваемой ситуации пересчёт суммы в иностранной валюте должен производиться по курсу Банка России на дату выдачи подотчётных сумм. Обратите внимание! Налоговые расходы учитываются на дату утверждения авансового отчёта, но валютный курс принимается на дату выдачи валюты. В комментируемом письме чиновники вновь подтвердили именно эту точку зрения. Напомним, как обстоит ситуация, если подотчётные суммы были перечислены сотруднику на карточку. Порядок пересчёта здесь иной – см. письмо Минфина России от 10.07.2015 № 03-03-06/39749. Когда оплата расходов в месте командировки производится с банковской карты, номинированной в рублях, при этом платёж проводится в иностранной валюте, то затраты компании на командировочные расходы следует определять по курсу обмена, действовавшему на момент проведения платежа. Курс обмена может быть подтвержден справкой о движении денежных средств на счёте, заверенной банком. Письмо Минфина России от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49809 [свернуть] |
04.08.2019, 11:37 | #683 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
«Бизнес на квартирах» и НДФЛ
Развернуть для просмотраРасходы на ремонт приобретённой на вторичном рынке квартиры, произведённые налогоплательщиком, не являются расходами, связанными с приобретением квартиры, и не уменьшают доходы, полученные от её продажи.
Представьте себе рядовую ситуацию: гражданин получает по наследству жильё. Оно, вполне предсказуемо, находится не в лучшем состоянии. Чтобы продать такую недвижимость не за бесценок, нужно произвести не самый дешёвый ремонт. Бывают случаи посложнее: гражданин намеренно приобретает «убитую» квартиру на вторичном рынке, доводит «до ума» и с выгодой продаёт. Как в этих случаях стоимость проведённого ремонта отразится на налоговых обязательствах гражданина? Никак – отвечают чиновники в письме Минфина России от 28.06.2019 № 03-04-05/47829. В пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ предусмотрено, что физические лица производят исчисление и уплату НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, за исключением случаев, предусмотренных в п. 17.1 ст. 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению. Там предусмотрено, что не подлежат налогообложению доходы, получаемые физическими лицами от продажи объектов недвижимого имущества, с учётом особенностей, установленных в ст. 217.1 НК РФ. В частности, в п. 2 ст. 217.1 НК РФ предусмотрено, что доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи недвижимости, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности гражданина в течение минимального предельного срока владения таким объектом. В п. 4 ст. 217.1 НК РФ прописано, что указанный срок составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 217.1 НК РФ. Например, если имущество получено по наследству, то данный срок составляет три года. Это был первый – самый льготный вариант. Есть второй вариант. В соответствии с пп. 1 п. 1 и пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ при продаже жилой недвижимости ранее указанных выше сроков можно получить вычет в размере 1 000 000 рублей. (Если ремонт обошёлся не дороже указанной суммы, то здесь – в случае с получением наследства - можно и остановиться). И есть ещё третий вариант. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведённых им и документально подтверждённых расходов, связанных с приобретением этого имущества. Чиновники в комментируемом письме указывают, что расходы на ремонт приобретённой на вторичном рынке квартиры, произведённые налогоплательщиком, не являются расходами, связанными с приобретением квартиры, и, соответственно, не уменьшают доходы, полученные от её продажи. И формально они совершенно правы: затраты на ремонт производятся уже после приобретения имущества и к затратам на приобретение отношения не имеют. (См., также, письмо Минфина России от 25.01.2011 № 03-04-05/9-28 и письмо ФНС России от 15.08.2013 № АС-4-11/14910@). Таким образом, как представляется, законодатели подталкивают граждан, которые хотели бы заниматься подобным видом бизнеса с квартирами – (покупка – отделка – продажа) – к принятию статуса ИП. А то, что в весьма неудобное положение ставятся рядовые граждане, для которых такая сделка может быть единственной за всю жизнь – просто слегка неприятный побочный эффект. Письмо Минфина России от 28.06.2019 № 03-04-05/47829 [свернуть] |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.08.2019, 11:43 | #684 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Условное разделение объекта не помогло налогоплательщику
Развернуть для просмотраСамо по себе условное разделение объекта не может свидетельствовать о возможности учёта части затрат как связанных с реконструкцией, а другой части — как связанных с ремонтом; весь комплекс работ проведен по единой проектной документации, по единому договору подряда и имел единую цель.
Налогоплательщик привлечён к ответственности за совершение налогового правонарушения в части вывода о завышении убытков на 50 270 659,42 руб. вследствие неправомерного единовременного отнесения на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, затрат по ремонту объекта основных средств. По результатам проведения налоговой проверки Инспекция, в т.ч. на основе проведенной строительно-технической экспертизы, установила изменение площади и объема здания в целом и пришла к выводу, что все произведённые строительно-монтажные работы должны увеличивать стоимость объекта основных средств, поскольку имела место реконструкция, в связи с чем сделан вывод о неправомерном включении спорных расходов в затраты для целей налогообложения прибыли. Полагая, что решение Инспекции не соответствует закону и нарушает его права и интересы, налогоплательщик обратился в арбитражный суд. Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования налогоплательщика, пришёл к выводу о том, что методика, использованная налоговым органом при расчете завышения убытка по налогу на прибыль, не соответствует действующему законодательству; суд указал, что налоговый орган должен учитывать расходы на ремонт (либо реконструкцию) не в целом по объекту, а с учетом отнесения того или иного вида произведенных работ к расходам, увеличивающим стоимость объекта, либо к расходам, не изменяющим таковую. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 11, 252, 253, 257, 270 НК РФ и указал на то, что осуществлённые заявителем изменения фактически являются реконструкцией, то есть капитальными вложениями в объект, которые увеличивают его стоимость и подлежат списанию на себестоимость продукции только через амортизацию. Кроме того, суды апелляционной и кассационной инстанций указали на то, что инспекция, в том числе на основе проведенной строительно-технической экспертизы, установила изменение площади и объёма здания в целом и пришла к выводу, что все произведенные строительно-монтажные работы должны увеличивать стоимость объекта основных средств, поскольку заявитель фактически произвел реконструкцию. Также суды указали на то, что само по себе условное разделение объекта не может свидетельствовать о возможности учёта части затрат как связанных с реконструкцией, а другой части - как связанных с ремонтом; весь комплекс работ проведен по единой проектной документации, по единому договору подряда и имел единую цель. (Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2019 № 304-ЭС19-9900 по делу № А46-8255/2018, ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс») [свернуть] |
04.08.2019, 11:45 | #685 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Переквалификация займов не обоснована
Развернуть для просмотраСуды указали на отсутствие у инспекции оснований для переквалификации договоров займа в сделки по безвозмездной передаче имущества.
Инспекция доначислила налогоплательщику налог на прибыль организаций в связи с не включением в состав внереализационных доходов суммы 71,4 млн руб., полученных по договорам займа, квалифицированных налоговым органом как безвозмездная передача денежных средств, а также о завышении расходов - процентов по договорам займа. Суды признали требование налогового органа незаконным. Налоговый орган в обоснование своей позиции ссылался на номинальность займодавцев. Кроме того, анализ банковских документов показал, что IP-адреса займодавцев совпадают: подключение к системе «Интернет-Банк» и управление расчётными счетами обществ осуществлялись из одной и той же сети. Анализ регистров бухгалтерского учета Общества показал, что в течение нескольких дней с момента получения займов налогоплательщик осуществлял выдачу денежных средств в адрес единственного учредителя Общества. Учредитель Общества осуществлял передачу денежных средств представителю займодавцев, действующему на основании доверенностей, тем самым погашая задолженность по займам Общества перед указанными организациями. Инспекция сделала вывод, что погашение займов происходило формально; у Общества отсутствовала потребность в привлечении заёмного капитала; договор займа между Обществом и его учредителем является мнимой сделкой, заключённой без намерения её реального исполнения, а договоры займа со спорными контрагентами Общества оформлены для прикрытия безвозмездной передачи имущества участнику Общества. Суды указали, что спорные отношения, оформленные договорами займа, носили возмездный характер. Передача заимодавцем заёмщику суммы займа является основным условием заключения такого договора. Суммы займов фактически получены налогоплательщиком от спорных контрагентов, а также переданы учредителю. Учредитель погасил заём, что подтверждает возмездный характер оцениваемых сделок. Возврат заёмных средств отражен налогоплательщиком в бухгалтерском учете. Фактическое погашение займов через представителя спорных контрагентов, действовавшего на основании доверенностей, закону не противоречит. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.06.2019 № Ф09-2993/19 по делу № А76-24391/2018, ООО «Уральский мясной двор») [свернуть] |
04.08.2019, 11:48 | #686 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Молчаливое согласие контролёров
Развернуть для просмотраПравовое значение уведомления по УСН состоит не в получении согласия налогового органа на применение данного спецрежима, а в обеспечении надлежащего администрирования налога.
По итогам выездной налоговой проверки Общество привлечено к налоговой ответственности за неуплату НДС, налога на прибыль и налога на имущество организаций. Также налогоплательщику доначислены НДС и налог на прибыль организаций. Основанием послужили выводы налоговой инспекции об утрате Обществом с 01.10.2007 права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и применении в проверяемом периоде (с 01.01.2013 по 31.12.2015) данного спецрежима с нарушением п. 5 ст. 346.13 НК РФ без уведомления налогового органа. Общество обратилось в арбитражный суд. Суды установили, что Общество с 01.01.2006 применяло УСН на основании уведомления от 05.12.2005, выданного налоговым органом. Вместе с тем, согласно данным ЕГРЮЛ единственным участником Общества с 25.12.2007 по 24.06.2012 являлось ООО с долей участия в уставном капитале в размере 100%. При таких обстоятельствах суды заключили, что в период с 25.12.2007 по 24.06.2012 Общество утратило право на применение УСН и должно было применять общий режим налогообложения. Общество было вправе вновь перейти на УСН не ранее 24.06.2013, но заявление в налоговый орган не подавало. Суды трёх инстанций пришли к выводу, что Общество не вправе было применять УСН в 2013 - 2015 годах (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ), а обязано было исчислять налоговые обязательства по общей системе налогообложения. Между тем Верховный Суд РФ, отменяя судебные акты и удовлетворяя требование налогоплательщика, указал следующее. Данный спецрежим установлен в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Применение субъектами малого и среднего предпринимательства УСН носит уведомительный, а не разрешительный характер. Если, осуществляя налоговый контроль, налоговые органы руководствуются целями и мотивами, противоречащими действующему правопорядку, налоговый контроль может превратиться в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что недопустимо. Принудительный перевод субъекта предпринимательства с УСН на общую систему налогообложения по результатам налоговой проверки не может выступать самостоятельной целью налогового контроля, а при возникновении спора во внимание должны приниматься не только действия налогоплательщика, но и поведение налогового органа, связанное с обеспечением реализации прав и законных интересов налогоплательщика, соразмерность и своевременность принимаемых налоговым органом мер. Налоговые органы обязаны своевременно осуществлять налоговый контроль и принимать меры в отношении состоящих на учете налогоплательщиков. Общество в проверяемом периоде соответствовало критериям для лиц, имеющих право на применение УСН, за исключением требования об уведомлении налогового органа. Таким образом, в случае, когда хозяйствующий субъект выразил свое волеизъявление использовать УСН, фактически его применяя, налоговый орган утрачивает право ссылаться на неполучение уведомления (получение уведомления с нарушением срока) и применять положения подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ в качестве основания изменения статуса налогоплательщика, если ранее налоговым органом действия налогоплательщика, по сути, были одобрены. Аналогичная правовая позиция выражена в п. 1 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018, постановлении Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 563/10. (Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017, ООО «Совместное предприятие «Бетула») [свернуть] |
07.08.2019, 15:35 | #687 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
ВС РФ отменил штраф за ошибку в отчетном периоде в форме СЗВ-М
ГАРАНТ.РУ: наверное в новости нужно постить... ну в общем я тут выложил...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
20.08.2019, 08:34 | #688 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Дар прабабушки обернулся уплатой НДФЛ
Развернуть для просмотраДоход в виде части квартиры, полученной правнуком в порядке дарения от прабабушки, подлежит обложению НДФЛ.
Государство лучше вас знает, кто кому родственник, а кто – нет. Это, в очередной раз, подтвердило письмо Минфина России от 24.07.2019 № 03-04-05/55239. Бабушка внуку – близкий родственник. А прабабушка, видимо, «седьмая вода на киселе». Ну, по крайней мере, в налоговых вопросах. В п. 18.1 ст. 217 НК РФ установлено, что не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от обложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с СК РФ: супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами. Например, прабабушка подарила часть своей квартиры несовершеннолетнему правнуку. Из ст. 1145 ГК РФ следует, что прабабушка и правнук являются родственниками. Однако прабабушка в п. 18.1 ст. 217 НК РФ не упоминается. Соответственно, доход в виде части квартиры, полученной правнуком в порядке дарения от прабабушки, подлежит обложению НДФЛ. Однако не стоит опускать руки. Это нам советует письмо Минфина России от 30.05.2016 № 03-04-05/30929. Прабабушка может не быть близким родственником, с точки зрения НК РФ, но может быть членом семьи! Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» под семьей понимаются лица, связанные родством или свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. Системное толкование положений СК РФ позволяет включить в понятие члена семьи лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления. Признание гражданина членом семьи дарителя возможно судом в порядке особого производства. Если суд согласится, что прабабушка и правнук – это члены одной семьи, то платить НДФЛ не придётся. Впрочем, что решит суд, «ещё бабушка надвое сказала»: может и отказать. См., например, Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 30.05.2017 по делу № 33-5780/2017. Дело в том, что есть точка зрения, согласно которой в вопросе признания членов семьи нужно ориентироваться только на формальное прочтение норм ст. 2 СК РФ: членами семьи признаются только супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные. И никаких бабушек, дедушек и прочих родственников. Письмо Минфина России от 24.07.2019 № 03-04-05/55239 [свернуть] |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.08.2019, 13:17 | #689 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Можно ли не представлять пояснения по декларации, которая сдана больше трех месяцев назад?
Развернуть для просмотраВопрос аудитору
В августе 2019 года организация получила требование от налоговой инспекции представить пояснения по расчету по страховым взносам за 2018 год. Можно ли не отвечать на это требование? Цитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Сказали спасибо: | ptihka (23.08.2019) |
25.08.2019, 14:21 | #690 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Был временно пребывающий, стал временно проживающий
Развернуть для просмотраСтраховые взносы на обязательное социальное страхование (2,9%) и обязательное медицинское страхование (5,1%) исчисляются с выплат в пользу иностранного гражданина, работающего по трудовому договору, с момента приобретения им статуса временно проживающего на территории РФ.
В письме ФНС России от 06.08.2019 № СД-4-11/15529@ налоговики рассмотрели ситуацию, когда иностранный гражданин меняет статус с «временно пребывающий» на «временно проживающий». Что делать с начислением страховых взносов? Напомним, что данные статусы прописаны в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Срок временного пребывания иностранца в РФ, в общем случае, определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в РФ иностранца, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. При этом непрерывный срок временного пребывания в РФ указанного гражданина не может превышать 90 суток. Как правило, временно пребывающий в РФ иностранец обязан выехать из РФ по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного данным законом или международным договором РФ. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцу в пределах квоты, утверждённой Правительством РФ. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается Правительством РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с учётом демографической ситуации в соответствующем субъекте и его возможностей по обустройству данных граждан. Но во многих случаях — прописанных в п. 3 ст. 6 Закона № 115-ФЗ — можно получить разрешение на временное проживание и без учёта квоты. Это, например, те случаи, когда иностранец имеет супруга — гражданина РФ, детей — граждан России, попал под государственную программу переселения соотечественников и членов их семей и так далее. Особенности начисления обязательных страховых взносов имеют место только в отношении иностранных работников, временно пребывающих на территории России. Дело в том, что иностранные граждане, временно проживающие в России, в вопросе начисления обязательных страховых взносов ничем не отличаются от обычных российских граждан. Это указано в ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, в п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ и ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ. За временно пребывающих иностранцев страховые взносы в ФСС РФ уплачиваются в размере 1,8% – пп. 2 п. 2 ст. 425 НК РФ. Также за них работодатели должны уплачивать страховые взносы по тарифу, установленному для граждан РФ на финансирование страховой пенсии, независимо от года рождения указанных иностранцев. Об этом сказано в п. 2 ст. 22.1 Закона № 167-ФЗ. (В настоящее время это 22%). Обязательному медицинскому страхованию иностранные граждане, временно пребывающие в России, не подлежат. (См,, например, письмо Минфина России от 20.04.2018 № 03-15-06/26835). Итак, статус «временно пребывающего» изменился на статус «временно проживающего». Что из этого следует? Во-первых, ставка взносов в ФСС РФ увеличивается с 1,8% до 2,9%. Во-вторых, уже нужно будет платить взносы в ФФОМС в размере 5,1%. Главный вопрос, с какого момента нужно начислять эти взносы? При изменении статуса иностранца база для исчисления страховых взносов определяется нарастающим итогом с начала расчётного периода в общем порядке. Новый размер взносов применяется с момента приобретения иностранцем статуса временно проживающего на территории РФ. При этом за месяц изменения статуса новый размер страховых взносов применяется только к той части выплат, которые начислены за период со дня, в котором этот статус изменился, и до конца месяца. Письмо ФНС России от 06.08.2019 № СД-4-11/15529@ [свернуть] |
25.08.2019, 14:33 | #691 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Налог на имущество организаций: движимое или недвижимое
Развернуть для просмотраПри квалификации объектов основных средств в качестве недвижимого имущества ФНС России рекомендовала использовать судебную практику, в т.ч. Определение ВС РФ 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 по делу № А05-879/2018.
В письме ФНС России от 30.07.2019 № БС-4-21/14997 чиновники уточнили критерии отнесения имущества к движимому или недвижимому для целей исчисления налога на имущество организаций. Особенно учитывая то, что понятие «недвижимое имущество» в НК РФ, а также в правилах ведения бухгалтерского учёта не определено. Помимо положений ст. ст. 130 и 131 ГК РФ налоговики напомнили, что квалификация объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений) определена Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. Указанные акты содержат следующие критерии для квалификации объекта имущества в качестве недвижимости: наличие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, в том числе наличие документов технического учёта или технической инвентаризации объекта в качестве недвижимости, разрешений на строительство или ввод в эксплуатацию, проектной или иной документации на создание объекта или о его характеристиках. Дополнительно в ходе налоговой проверки могут проводиться осмотры, назначаться экспертизы, привлекаться специалисты, истребоваться документы или информация. Но главное, как нам кажется, из-за чего появилось это письмо – это новая судебная практика. Налоговики в комментируемом письме вспомнили о Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.12.2018 № 305-КГ18-20539 по делу № А40-176218/2017, но самое главное – указали на Определение ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 по делу № А05-879/2018. Чем она так важно? Дело в том, что в этом долгом деле нижестоящие суды признали законной юридическую переквалификацию налоговой инспекцией движимого имущества в облагаемое налогом недвижимое имущество, используя, в том числе, не предусмотренный в ГК РФ критерий технологической связанности. Иными словами, они включили стоимость оборудования, смонтированного внутри здания, в стоимость этого объекта для целей исчисления налога на имущество. ВС РФ отверг такую переквалификацию: если даже цех построен для размещения именно этого оборудования, это вовсе не значит, что данный цех и указанное оборудование образуют единое целое. Что касается Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, то там - в п. 38 - разъяснено, что к недвижимому имуществу могут быть отнесены: или самостоятельный объект недвижимости, который по совокупности признаков признаётся недвижимым имуществом и не имеет составных частей; или составная часть объекта недвижимости, то есть объект основного средства, который по совокупности признаков является составной частью неделимой недвижимой вещи. При этом под единым объектом недвижимости понимается объект, имеющий составные элементы, функционально или технологически неотделимые друг от друга. Напомним, что и в письме Минфина России от 24.08.2017 № 03-05-05-01/54266 чиновники указали, что движимым имуществом признаются объекты технологического оборудования, учитываемые как отдельные инвентарные объекты в соответствии с правилами бухгалтерского учёта, которые могут быть использованы по своему функциональному назначению вне объекта недвижимого имущества и демонтаж которых не причиняет несоразмерного ущерба этому объекту. И это не зависит от того, входят ли соответствующие объекты технологического оборудования в состав зарегистрированного объекта недвижимого имущества согласно техническому паспорту на объект или нет. Письмо ФНС России от 30.07.2019 № БС-4-21/14997 [свернуть] |
25.08.2019, 14:36 | #692 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Содержание основного средства до ввода в эксплуатацию: не так всё просто
Развернуть для просмотраРасходы, связанные с содержанием основного средства, осуществленные до ввода его в эксплуатацию, включаются в первоначальную стоимость основного средства и учитываются через механизм начисления амортизации. Всегда ли?
Ответ, который чиновники дали налогоплательщику в письме Минфина России от 23.07.2019 № 03-03-06/1/54727, в целом верен. Но не совсем. Для уплаты налога на прибыль налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведённых расходов, за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты, произведённые налогоплательщиком. При этом расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Порядок формирования первоначальной стоимости основного средства установлен в ст. 257 НК РФ, согласно положениям которой первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных в НК РФ. Следовательно, расходы, связанные с содержанием основного средства, произведённые до ввода его в эксплуатацию, включаются в первоначальную стоимость основного средства и учитываются через механизм начисления амортизации в порядке, предусмотренном в ст. 259 НК РФ. Странно, но в этом письме чиновники не добавили своё обычное «заклинание», что их позиция никого ни к чему не обязывает. И на этот раз зря. Вся эта система легко и просто работает, когда речь идёт о каком-нибудь станке. А что делать, если речь идёт о недвижимости, например, о торговом комплексе? Ведь ещё до того, как он будет введён в эксплуатацию, владелец несёт серьёзные затраты на его охрану, отопление, освещение, работу лифтов и тому подобные вещи. Этот вопрос чиновники рассматривали в письмах Минфина России от 24.02.2012 № 03-03-06/2/23 и от 22.05.2013 № 03-03-06/2/18071. Они решили, что подобные расходы, связанные с содержанием имущества до его перевода в состав основных средств, не могут учитываться для целей налогообложения прибыли как не соответствующие положениям ст. 252 НК РФ. Ведь до ввода объекта в эксплуатацию еще не понятно, будет ли он использоваться в предпринимательской деятельности. Однако такие затраты могут быть учтены в составе материальных расходов после перевода имущества в состав основных средств, так как с этого момента очевидно, что понесенные компанией затраты направлены на получение дохода. Однако появилась судебная практика, которая полностью опровергла позицию чиновников. Давайте посмотрим, например, на постановление АС Центрального округа от 18.09.2017 № Ф10-3565/2017 по делу № А48-6048/2016. Ещё до введения торгового комплекса в эксплуатацию налогоплательщик нёс такие затраты как обеспечение пропускного режима и сохранности имущества арендаторов, техническое обслуживание систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, лифтов, котельной и т.д. Налоговики не нашли ничего лучшего, чем вообще отказать в признании этих затрат для целей уплаты налога на прибыль. Суд не согласился с таким подходом и указал, что понесённые налогоплательщиком спорные расходы не могут быть отнесены к достройке, дооборудованию, модернизации и реконструкции объекта, так как они не были направлены на доведение объекта до состояния готовности. Эти затраты, непосредственно относящиеся к обязанностям арендодателя по договору аренды помещений, могут приниматься для целей налогообложения прибыли в качестве текущих расходов. Так что однозначного решения здесь, как видите, нет, и каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Письмо Минфина России от 23.07.2019 № 03-03-06/1/54727 [свернуть] |
25.08.2019, 14:41 | #693 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,281
Спасибо: 1,952
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Какие документы подтвердят принятие на учёт?
Развернуть для просмотраОдним из условий принятия НДС к вычету является принятие на учёт приобретенных товаров, работ, услуг. Однако перечень документов, подтверждающих факт принятия на их учёт нормами главы 21 Кодекса не предусмотрен.
В письме Минфина России от 31.07.2019 № 03-07-14/57440 чиновники напомнили налогоплательщикам, что нельзя объять необъятное. Согласно п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров, работ, услуг, в случае их приобретения для операций, облагаемых НДС, после принятия на учёт таких товаров, работ, услуг на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, а также при наличии соответствующих первичных документов. При этом перечень документов, подтверждающих принятие на учёт приобретенных товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих факт поставки, в том числе собственными силами поставщика, товаров, нормами гл. 21 НК РФ не предусмотрен. Хорошо. Что же это могут быть за документы? Для этого можно, например, посмотреть постановление ФАС Центрального округа от 24.09.2009 № А35-9026/08-С26. К документам, подтверждающим принятие к учёту приобретённых товаров, выполненных работ, услуг судьи посчитали возможным отнести: накладные, товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, путевые листы, доверенности на получение ТМЦ, договоры на перевозку ТМЦ, акты приёма-передачи, акты выполненных работ или услуг и прочие первичных документы. Отметим, что принятие основных средств к учёту производится на основании утверждённого руководителем компании акта (накладной) приёмки-передачи основных средств, который составляется на каждый отдельный инвентарный объект. Обратите внимание ещё на одну тонкость. Чиновники выразили мнение, что не усматриваются какие-либо препятствия для использования в целях бухгалтерского учёта полученного или составленного компанией документа, в частности, счёта, в качестве первичного учётного документа, оформляющего имевший место факт хозяйственной жизни или факт оказания услуги. Главное условие, что такой документ будет содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Это мнение было высказано в Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год - приложение к письму Минфина России от 21.01.2019 № 07-04-09/2654. Письмо Минфина России от 31.07.2019 № 03-07-14/57440 [свернуть] |
26.08.2019, 13:44 | #694 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Почему покупателю следует проверять ставку НДС, указанную в счете-фактуре?
Письмо Минфина России от 02.08.2019 № 03-07-11/58375 Цитата:
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
27.08.2019, 11:35 | #695 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Вот да. Мне и в этом году некоторые поставщики шлют счф со ставкой 18%.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.08.2019, 11:13 | #696 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
На какую дату должна числиться недоимка по налогу для признания ее безнадежной к взысканию?
Информация ФНС России Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
28.08.2019, 11:27 | #697 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Может ли налоговая в рамках встречной проверки требовать документы на закупку товара, проданного контрагенту?
Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Сказали спасибо: | glad (28.08.2019) |
30.08.2019, 13:16 | #698 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Какой документ регистрировать в книге продаж при оказании услуг населению за наличный расчет?
Письмо Минфина России от 15.07.2019 № 03-07-09/52125 Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
30.08.2019, 13:20 | #699 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Индексировать ли средний заработок при увеличении МРОТ?
Расчет отпускных и МРОТ Апелляционное определение Верховного Суда Республики Калмыкия от 12.02.2019 по делу № 33а-119/2019 Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
30.08.2019, 13:22 | #700 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Налоговые и бухгалтерские изменения в 2019 году
Нужен ли покупателю оригинал договора поставки?
Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Сказали спасибо: | glad (30.08.2019) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|